Derecho Internacional Público

La relevancia del Derecho Internacional Público consiste en su interconexión con los sistemas jurídicos de todos los estados. Facilita la comprensión de las instituciones que rigen el comportamiento de éstos, a objeto de cumplir con los fines y metas de la civilidad y la juridicidad universal.

domingo, 23 de junio de 2024

Responsabilidad del Estado por hecho ilícito por actos del poder público (parte II)


 






Prof. Dr. Carmelo Borrego 

 

 Una verdad perjudicial es mejor que una mentira útil 

Friedrich Nietzsche

 

En el artículo anterior publicado en este Bloq se expuso la responsabilidad del Estado por actos del poder público dirigido a los actos del poder legislativo y judicial. En ese trabajo se hizo una semblanza general de las acciones y omisiones de estos poderes que comprometen la responsabilidad del Estado cuando esos actos afectan a otros Estados a otras instituciones internacionales o a particulares.

Esta vez el enfoque va dirigido a los actos del poder ejecutivo y algunos casos de particulares que ejerciendo funciones públicas pueden involucrar, del mismo modo, la responsabilidad del Estado.

En especial, se expuso la tesis de que los actos jurídicos por acción u omisión comportan un hacer o un no hacer. El hacer está vinculado a que el ejecutivo desarrolla o despliega sus funciones en un marco de legalidad, la constitución del Estado y el régimen de normas legales definen esas actividades especialmente conocidas como actividad administrativa, gestión de gobierno que normalmente tiene sus efectos (como todo acto jurídico) en la vida pública y privada, los funcionarios públicos y en general, los ciudadanos quedan comprometidos y afectados por esos actos y por lo tanto, se requiere que éstos tengan un velo especial de legalidad, no es válida la actividad administrativa sin observar ese desiderátum. Por lo tanto, un acto público realizado con abuso o desvío funcionales es nulo y carece de consecuencias o efectos. El poder judicial se ha encargado de delimitar cuándo se está en presencia de un acto incompetente, o en claro detrimento (desviación o abuso) de la actividad funcional definida en la ley.

Entonces, se establece como principio general que el Estado es responsable por la conducta que despliegan sus funcionarios que pertenecen al poder público administrativo, sea correspondiente a la administración central o se trate de la administración descentralizada, así como la administración pública local. Dependiendo también de las jerarquías administrativas. De hecho, ha habido un debate acerca de la actuación de los funcionarios de menor rango o lo que se conoce en inglés como minor officials, que no necesariamente implican la responsabilidad del Estado. Esta tesis es más seguida en países de Iberoamérica que en otras latitudes anglosajonas o de la Europa continental, excluyendo a España obviamente.

Sin embargo, toca en esta oportunidad situar algunos ejemplos que pueden ser percibidos como actuaciones graves que comportarían responsabilidad internacional. Los principales temas que envuelven el comportamiento del Estado bajo el poder ejecutivo se refieren al tratamiento que puede afectar a extranjeros que incluye a órganos o instituciones privadas. Esas categorías de conductas van dirigidas a tratos discriminatorios, actos de violencia e intimidación contra éstos, y las detenciones arbitrarias. Evidentemente todas estas cuestiones afectan derechos humanos a partir de los compromisos internacionales asumidos por el Estado, como por ejemplo, las referencias normativas del Pacto de los Derechos Civiles y Políticos cuya carta va señalando todos las conductas que pueden afectar a los derechos allí protegidos, además de las prescripciones constitucionales y legales sobre derechos humanos hacia el derecho interno.

Un aspecto especial que ha ocurrido a partir del siglo 21 es la creación del Consejo de los Derechos Humanos de la ONU, instituido en el año 2006 con 170 votos a favor, 4 en contra y 3 abstenciones. Este Consejo tiene un mandato específico y es la promoción y protección de los derechos humanos, abordar las distintas situaciones de violación de tales derechos, revisar y evaluar el cumplimiento de los derechos humanos y desarrollar determinados estándares internacionales sobre esta delicada materia. La composición de esta Organización es plural con respecto a toda la geografía universal, de modo que todas las regiones están representadas en el Consejo. A través de su labor se conoce de relatorías especiales y comisiones, amén de procedimientos especiales para conocer de uno o varios asuntos referidos a la violación de derechos humanos.

Claro, esta Organización internacional se dedica más puntualmente a la gestión interna de los Estados en materia de derechos humanos y junto con el Alto Comisionado de la ONU en esta materia, realiza un seguimiento particular de los distintos estados miembros de las Naciones Unidas.  Por lo tanto, no se percibe de esta actividad un rastreo sobre la responsabilidad del Estado en términos abordados acá en este trabajo, sino se refiere a la calificación especial de declarar un asunto perjudicial a los derechos humanos, (discriminación, violación del derecho laboral, detenciones arbitrarias, tratos crueles inhumanos o degradantes, efecto de las medidas coercibles unilaterales, en general sobre el régimen de bienestar de la población). De un modo colateral esta actividad contribuye a formular acciones y reclamos que pueden culminar en una acción concreta ante la CIJ o ante la CPI, dependiendo de la evaluación de los sucesos en cada país o región. 

Pero, al tratarse de responsabilidad del Estado los mecanismos ideados van en un trato bilateral en la mayoría de los casos, o pueden concurrir conjuntamente. Entonces los posibles perjuicios o daños son percibibles a partir de un acontecimiento posterior que constituiría una violación de una obligación internacional, los intrusismos no autorizados, bien en lo marítimo o espacial territorial que en forma determinante causa un perjuicio y menoscabo o también, en el marco de una protesta contra algún Estado basada en la acción del gobierno, algunos ciudadanos cometen actos contra la representación diplomática de ese Estado, como ocurrió en el caso Tehran Hostiges case de 1980 en la que un grupo de estudiantes tomó y sitió a la embajada de EEUU y a sus funcionarios por un período de tiempo (un año) sin que la autoridad del Estado iraní lo impidiera, aunque el Estado iraní no era responsable directo de la acción de los estudiantes, sin embargo, se estableció la responsabilidad dadas las circunstancias en que las relaciones diplomáticas obligaban a las autoridades iranies a proveer la debida protección. Sobre este tema se volverá en párrafos siguientes.

En otro asunto no menos relevante que implicó la responsabilidad del Estado por acciones políticas directas del ejecutivo norteamericano, destaca la situación ocurrida en Nicaragua, que, si bien la CIJ dio curso a un determinado estándar cerrado de interpretación en la evaluación directa del gobierno, relativizando incluso un control efectivo de las acciones de las fuerzas militares y paramilitares con respecto a la situación. Posteriormente, el Estado nicaragüense llegó a conciliar con el gobierno norteamericano para contrapesar las diferencias originadas por el conflicto y la decisión de la CIJ al respecto.

 

Otro tanto es el caso de la antigua Yugoslavia donde la CIJ evaluó la situación ocurrida con respecto al genocidio, lesa humanidad y crímenes de guerra.  En tal caso, se determinó que a los efectos de la responsabilidad no podría provenir de una prueba bajo el esquema de un dominio global porque era suponer una responsabilidad objetiva y abierta puesto que debe existir la probanza (nexo causal) sobre la conducta de los órganos, el control de los insurrectos y su vinculación con un Estado y su responsabilidad internacional. Pero, señaló la CIJ que, en esa dirección, el control y conexión indiciaria era suficiente para establecer la responsabilidad a un Estado por actos de otros. 

 

Lo que sí es notable es que la responsabilidad debe estar claramente determinada.  El control que pueda ejercer un gobierno sobre grupos privados sediciosos podría ocasionar el establecimiento de la responsabilidad. Por lo tanto, es poco probable que la conducta no sea atribuible al gobierno en funciones que representa cuando no existe ese nexo. El derecho internacional establece que la responsabilidad del Estado será evaluada en su contra si los sublevados triunfan, no así, al contrario. Pues, es notable la duda razonable.

 

Las acciones de un Estado frente a otro siguen estando presente en el devenir de los acontecimientos del día a día. Los denominados actos de agresión que puede involucrar el ejercicio de control territorial, de población, o bajo cualquier agenda de orden político, racial, religioso, étnico es un lugar común, aunque obviamente los conflictos internos siguen siendo más frecuentes que los internacionales. 

 

La confrontación externa de una Estado frente a otro es un comportamiento internacional que siempre ha generado particular atención, intervención y control desde la conferencia de la Haya de 1899 en adelante.  La creación de la Sociedad de Naciones y la Organización de las Naciones Unidas son ejemplos de esa fórmula determinante del ejercicio de la paz ante los conflictos, proscribiendo la guerra bélica como medio de solución de diferencias. Empero, aun así, esto no dice de la proscripción de la guerra o los conflictos de intervención militar o combinaciones militares y civiles (una suerte de diplomacia dura con acciones coercitivas sin conciliaciones y en ocasiones sin reglas propias del Ius in bello).  El caso de Ruanda- Burundi fue un emblemático asunto de genocidio contra sectores de la población de ambos países del África Oriental 
que generó la intervención internacional y la condena formal sobre tales actos violatorios de derechos humanos.

 

En las fechas más recientes existen conflictos bélicos abiertos, el de Rusia vs. Ucrania e Israel vs Palestina (con acciones bélicas desastrosas) y otras acciones de grupos armados con efecto internacional traducido en daños a terceros (entes privados o públicos de otros Estados).   

 

En tales casos, la acción del gobierno ha sido determinante. Independientemente de las justificaciones de parte y parte, el hecho es que la justicia internacional ya ha venido adelantando prevenciones judiciales, tanto en materia penal como civil internacional en el establecimiento de la responsabilidad del Estado, aunque sin pronunciamientos definitivos (medidas cautelares), todo dependerá de la secuela procesal obviamente y su desarrollo.

 

Sobre el caso Rusia vs Ucrania

 

Como es claramente conocido, la región adquirió mayor tensión a partir del 2013 con la anexión de Crimea por parte de Rusia (aunque siempre se ha dicho que factores históricos, políticos y geopolíticos han estado presentes en esta región a partir de las llamadas tensiones post-soviéticas), una vez dado ese asunto, el conflicto armado se generó  en las regiones orientales de Donestsk  y Lungask, tales regiones declararon su independencia, especialmente apoyado internamente por separatistas pro rusos y así se generó la crisis bélica, esta crisis fue atemperada aparentemente por los acuerdos de Minsk en el 2015 para poner fin a dicho conflicto. Sin embargo, a partir del 2021 Rusia acusa a Ucrania de llevar a cabo un genocidio contra las poblaciones independizadas (pro Rusia) y ello propicia una acumulación de tropas rusas en el margen, a pesar de los esfuerzos diplomáticos y medidas coercitivas por países occidentales (EEUU y EU, entre otros) las tensiones siguieron creciendo al punto que ya para 2022 Rusia lanza una acción combativa contra Ucrania. Esta actividad bélica fue calificada como agresión internacional y ello ha propiciado la intervención de la Corte Penal Internacional (bajo la figura procesal de la jurisdicción por los efectos, pues Rusia no es parte en el sistema jurisdiccional de la Corte Penal Internacional, pero Ucrania sí lo es), donde se ha formulado una orden de detención contra el presidente ruso y otra acción judicial ante la CIJ bajo órdenes o medidas cautelares o de prevención (la primera concerniente a la responsabilidad personal por la comisión o crimen de lesa humanidad y la segunda la responsabilidad del Estado por acciones en contra de otro Estado, al tratarse de cuestiones de competencia diferentes).  La idea central es que ese accionar ruso ha generado internacionalmente mucha cantinela y censuras por diferentes países y sectores u organizaciones, al tratarse de una acción de un Estado contra otro, a partir de la acción determinada del ejecutivo del Estado Ruso.

 

Conflicto Israelí contra los grupos insurgentes de Hamas y que también afectan a Palestina 

 

Evidentemente desde hace ya un largo tiempo el conflicto entre Israel y Palestina es una realidad histórica (Palestina es una región habitada por antiguas civilizaciones incluso antiguos israelitas que se remonta a épocas bíblicas), a partir de la primera guerra mundial hasta después de 1947 bajo el plan de la ONU se propuso la partición de un territorio para crear dos Estados, uno judío y el otro árabe, con Jerusalén con administración internacional. los árabes no lo aceptaron y los judíos estuvieron de acuerdo. En 1948 se dio la guerra de independencia de Israel, ello originó una guerra con Egipto, Siria y Jordania; para 1967 Israel tomó la franja de Gaza, Cisjordania y los Altos del Golán. Sin embargo, a pesar de los avances mediante los acuerdos de Oslo 1990, la expansión de los asientos israelíes ha ocasionado estancamiento y una continua violencia. En el año 2005, Israel se retira unilateralmente de la franja de Gaza. Este territorio es tomado por un grupo armado denominado Hamas, lo que ha generado profundo enfrentamiento e intercambios de acciones bélicas. Violencia y represalias son los aspectos más relevantes de este conflicto, junto con una enorme crisis humanitaria y la falta de recursos económicos relevantes. Las últimas acciones generaron una respuesta mundial en torno a este conflicto y la intervención de Israel en la Franja de Gaza, generando una situación de muy embarazoso control. 

 

Hoy existe una acción ante la Corte Internacional de Justicia por parte de Sudáfrica contra Israel a lo que se han unido otros países y se ha generado otras acciones judiciales colaterales contra Alemania por el hecho de surtir armamento a Israel (dato poco preciso y el proceso apenas comienza. Otros países anuncian su participación en el proceso judicial, España entre otros. Pero el tema ante la CIJ es por la violación del Tratado Contra el Genocidio de 1948 (interpretación y aplicación de la Convención) y no por responsabilidad internacional del Estado frente a Palestina. Aunque la CIJ no puede dar un reconocimiento a Palestina como Estado miembro de la ONU, por lo tanto, jurídicamente Palestina no es un Estado que pueda participar como parte en los procedimientos ante esta instancia judicial. A pesar de ello, Palestina a finales de mayo 2024 solicitó a la CIJ intervenir en el procedimiento judicial seguido, el reto para la Corte es dar curso a esa solicitud y dependiendo de la decisión habrá consecuencias a favor o en contra. Pero si la decisión de la CIJ es favorable a la solicitud de Palestina ello es un punto relevante para su reconocimiento como Estado a nivel internacional.

 

Hay que recordar que Palestina no es reconocido como Estado por muchos países, apenas 148 países de la ONU lo reconocen como Estado y tiene un aserto como observador ante la Asamblea General, esto es un hándicap que impide al Estado palestino llevar sus acciones internacionales, aunque no le impide el ejercicio diplomático como en efecto realiza. 

 

En cuanto a otras acciones, existe sólo en la situación de Palestina una investigación penal por Genocidio conforme al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, hasta ahora ha habido una solicitud fiscal de detención contra el presidente de gobierno israelí y también contra el principal dirigente del grupo armado Hamas. En fecha reciente de finales de mayo 2024 la CIJ decidió avanzar en las medidas cautelares solicitadas por Sudáfrica generando una prohibición de avances bélicos por parte de Israel en la región sur de Gaza en la ciudad conocida como Rafá o Rafah, y se le indica facilitar el suministro de ayuda humanitaria a la población y así el tema sigue en curso.

 

El caso del conflicto de Yemen 

 

Al tratarse de un conflicto interno, toda vez que se origina en la acción de grupos rebeldes Hutíes en el año 2014 que producen el derrocamiento del presidente de gobierno Mansur Hadi. En el año 2015 se forma una coalición integrada por los árabes saudíes para restaurar el gobierno. Tal asunto ha ocasionado muchos muertos y desplazamiento de población y en condiciones de refugio internacional. No obstante, el problema se ha incrementado con los ataques de los Hutíes contra los barcos comerciales que circulan por el mar Rojo (ruta marítima crucial que conecta al mediterráneo con el Océano indico a través del canal de Suez). 

 

La cuestión ha implicado la intervención de varios gobiernos de Estados que han producido acciones militares de fuerza bélica para resguardar la navegación. Lo importante es que siendo un grupo rebelde que se ha consolidado como fuerza de ocupación especialmente en el norte de Yemen incluida la capital Saná; sin embargo, el gobierno reconocido es el de Hadi, el problema central entonces es derivar la responsabilidad internacional del Estado, que al no poderse controlar al grupo insurgente no existe una definición de gobierno y al gobierno reconocido internacionalmente no se le puede achacar las acciones de los rebeldes, pues no tienen control sobre este grupo ni existe nexo causal entre el gobierno reconocido, el grupo insurgente y sus acciones que domina un sector territorial del País. Pero, al tratarse de un tema muy complicado, evidentemente la responsabilidad internacional sigue siendo del Estado, y lo será principalmente si el grupo sedicioso triunfa definitivamente (la CPI no ha tomado ninguna iniciativa de investigación, el Estado yemení no ha ratificado el Estatuto de Roma, aunque una interpretación más avanzada de la jurisdicción por los efectos de esta Corte, como bien lo ha planteado en el caso de Palestina pudiera facilitar el procesamiento penal, bajo el principio: aut dedere aut punire o iudicare o por efecto de la jurisdicción residual o por el lugar del resultado de la acción criminal).

 

Acerca de otros posibles actos antijurídicos internos con efecto internacional

 

En los últimos tiempos se han observado actos de algunos gobiernos en contra de dirigentes políticos o funcionarios de un gobierno desplazado por cambio de pertenencia a un determinado sector político (con o sin razón o justificación legítima). No se trata de nada nuevo, pues varias experiencias así lo atestiguan. La cuestión se complica a partir de la intervención de causas de trascendencia internacional tales como las solicitudes de asilo diplomático o el asilo territorial y su otorgamiento por Estados a favor de los disidentes políticos o perseguidos políticos. 

 

Para una mejor comprensión de este particular es importante estimar la diferencia entre un asilo diplomático y el territorial cuya referencia especial radica en el lugar de otorgamiento de dicho fuero. 

 

El asilo diplomático se encuentra especialmente regulado en la Convención de Asilo diplomático de 1954 y el artículo 14 de la Declaración Universal de los derechos humanos y se da normalmente ante la llegada de personas perseguidas por motivos o delitos políticos ante una embajada de un país acreditado, pero también puede ocurrir ante una nave de guerra o aeronaves militares. Distinto al asilo territorial regulado también en la Convención del 54 que se refiere a la llegada de un disidente político al suelo de otro Estado quien facilita la protección, el Estado califica el estatus de asilado y no tiene que justificar el otorgamiento del asilo.  Sin embargo, no ha de concederse asilo en caso de delitos por crímenes de guerra o lesa humanidad o contra la paz de la humanidad. 

 

No obstante, a pesar de los criterios sobre el asilo diplomático se han presentado casos en que, a pesar de la liberalidad política del Estado sobre ese particular fuero de protección personal, se ha dado pugnacidades entre Estados que incluso involucró a la CIJ.  El caso más famoso fue el del político peruano Haya de la Torre.  Este señor en 1948 lideró un movimiento contra el gobierno de Perú, lo que resultó en un golpe de estado fallido. Tras el fracaso del golpe, Haya de la Torre buscó asilo político en la embajada de Colombia en Lima, Perú.

 

El Estado colombiano en 1949 concedió asilo diplomático a Haya de la Torre en su embajada en Lima, basándose en la Convención sobre Asilo Diplomático de 1928 (anterior a la de 1954), a la que ambos países eran signatarios. El gobierno peruano no dio el salvoconducto para que Haya de la Torre pudiera salir del país e ir a Colombia para concretar el asilo. El argumentario de Perú fue que no se cumplieron las condiciones para conceder el asilo diplomático conforme a lo previsto en la Convención.

 

Esa negativa de Perú en otorgar el permiso de salida originó una disputa diplomática entre Colombia y Perú. En su caso, Colombia argumentó que Haya de la Torre era un perseguido político. Perú, sostuvo que el señor Haya de la Torre era un criminal común y que la concesión de asilo violaba la soberanía peruana.

 

Ante el evidente desacuerdo ambos países decidieron someter la disputa a la Corte Internacional de Justicia (CIJ). El caso fue registrado en la CIJ como "Asunto del Asilo" (Colombia vs. Perú). El 20 de noviembre de 1950, la CIJ emitió su decisión. La Corte determinó que Colombia no tenía derecho a calificar unilateralmente la naturaleza del delito de Haya de la Torre y que la concesión de asilo diplomático debía ser aceptada por el Estado territorial (Perú). La CIJ concluyó que Perú no estaba obligado a conceder el salvoconducto a Haya de la Torre para salir del país. Esta premisa dejó evidenciado que la concesión de asilo diplomático no podía ser impuesta unilateralmente por el Estado que ofrece el asilo y que debe haber concurrencia entre ambos Estado con tal propósito. 

Finalmente, el asunto Haya de la Torre, se resolvió por vía diplomática, tras cinco años del hecho del asilo. No es fácil entonces decir que el mero otorgamiento del asilo diplomático sea suficiente para licenciar el salvoconducto y la salida del país del solicitante. No obstante, la Convención del 54 pareciera modificar ese aspecto al describir: El asilo solo se concede en casos de urgencia y por el tiempo estrictamente necesario para que el asilado salga del país con seguridad. Se consideran casos de urgencia situaciones en las que el individuo está en peligro inminente debido a persecución política. Además, Corresponde al Estado asilante determinar la naturaleza del delito o los motivos de la persecución. Es decir, una valoración unilateral y más amplia dada por el Estado que otorga el asilo.

 

Un caso parecido al de Haya de la Torre fue el de Julian Assange creador de WikiLeaks, quien, por vía de esa plataforma electrónica reveló una serie de datos secretos del gobierno norteamericano y que comprometían su seguridad nacional (argumento de las autoridades norteamericanas). Tras la persecución, Assange se asila en la embajada de Ecuador en Londres y comienza el proceso de calificación del asilo diplomático. Tras varios años en la embajada y la negativa del salvoconducto, y tras el cambio de gobierno en Ecuador, éste entregó al referido comunicador a las autoridades policiales en Londres, tras casi cinco años de detención el Sr Assange decidió declararse culpable por un solo cargo ante la justicia norteamericana, pero en un tribunal cercano a Australia, quedando libre por el tiempo transcurrido en prisión. El tema es que, al cesar la situación de asilado diplomático por parte de las autoridades ecuatorianas, ya no había lugar a cualquier pugna, ni diplomática ni judicial por el otorgamiento del asilo diplomático y la calificación de perseguido político de Assange que ostentaba desde el 19 de junio 2012.

 

Un acontecimiento de cierta relevancia mediática para el año 2024 ha sido la incursión de la policía ecuatoriana en la embajada de México en Quito con el propósito de capturar al vicepresidente Jorge Glas, quien se encontraba en dicha embajada bajo la figura de asilado.  Esa intromisión de la policía en la embajada mexicana y la detención arbitraria del perseguido político, generó la protesta del gobierno mexicano lo que implicó un conflicto diplomático. El gobierno ecuatoriano señaló que no hay asilo cuando el perseguido es un imputado por delincuencia común por corrupción.  El gobierno de México respaldado en la Convención sobre Relaciones Diplomáticas presentó una solicitud ante la Corte Internacional de Justicia y además solicitó medidas cautelares de protección, tales medidas se basaban en que Ecuador debía garantizar la protección y seguridad de las instalaciones diplomáticas de México; el alivio de sus instalaciones diplomáticas la seguridad  de que Ecuador no perjudique los derechos de México durante el proceso; y exhortar a Ecuador a abstenerse de cualquier acción que agrave la disputa.

En la primera fase de esta solicitud y tras la audiencia oral, Ecuador indicó que México no presentó ninguna prueba de la existencia de riesgo real e inminente de perjuicio irreparable a sus derechos. Además, los representantes legales y agente de Ecuador ante la Corte aseguraron que se estaba brindando protección total a las instalaciones de la misión mexicana y las residencias diplomáticas, que no estaba amenazada la propiedad o archivos y que México estaba libre de retirar dichos bienes y archivos cuando considerare. En referencia a los hechos del 5 de abril de 2024, Ecuador argumentó que estos “constituyeron un incidente aislado que tuvo lugar en circunstancias muy excepcionales y tenía el único objetivo de llevar al Sr. Glas Espinel ante la justicia”.

En su fallo del 23 de mayo de 2024 la Corte indicó que las garantías dadas públicamente de manera incondicional por el Agente del Ecuador en nombre de su gobierno eran totalmente vinculantes y creaban ex novo obligaciones jurídicas para Ecuador. Por lo tanto, si bien la Corte declara sin lugar la solicitud de medidas cautelares generó un efecto normativo de cumplimiento entre las partes. Obvio al no existir una situación de urgencia conforme al artículo 41 del Estatuto de la CIJ, base fundamental para que prospere una solicitud cautelar, decidió no imponer un criterio imperativo propio. Sin embargo, el proceso continúa y en el registro de la web de la CIJ no existe otro curso del procedimiento.

El tema principal es que México invoca el quebrantamiento de las obligaciones o deberes normativos que emergen de la Convención de Viena Sobre Relaciones Diplomáticas, específicamente sobre la protección y salvaguarda de las sedes diplomáticas y sobre la base del Pacto de Bogotá del 48 fundó la jurisdicción de la Corte. No obstante, Ecuador alegó que no se había cubierto un aspecto previo a la demanda o solicitud de procedimiento judicial, pues debía plantearse el agotamiento de la vía diplomática. Sin embargo, el protocolo de la Convención en materia de solución de controversias plantea: “Las controversias originadas por la interpretación o aplicación de la Conven­ción se someterán obligatoriamente a la Corte Internacional de Justicia, que a este tí­tulo podrá entender en ellas la demanda de cualquiera de las Partes en la controversia que sea Parte en el presente Protocolo”.

De modo que el Estado concernido que suponga un conflicto de aplicación o interpretación de la Convención puede activar su solicitud ante la Corte y sólo el artículo 2 de dicho protocolo impulsa la posibilidad de ir a medios judiciales distintos como el arbitraje cuando señala: dentro de un plazo de dos meses, después de la notificación por una u otra de las Partes de que, a su juicio, existe un litigio, éstas podrán convenir en recurrir a un tribunal de arbitraje en vez de recurrir a la Corte Internacional de Justicia. Una vez transcurrido ese plazo, cualquiera de las Partes podrá someter la controversia a la Corte mediante una demanda.  O si se quiere, dentro del mismo plazo de dos meses se puede convenir una vía conciliatoria no judicial. De hecho en la propia solicitud de México no encuentra que pueda adelantarse arreglos amistosos sobre el caso y para ello cita a la Corte  en la sentencia sobre los espacios marítimos en el mar Caribe (Nicaragua vs Colombia) del 15 de noviembre de 2017en su  parágrafo 74:  “must determine whether the evidence demonstrates that neither of the Parties could plausibly maintain that the dispute between them could be settled by direct negotiations through the usual diplomatic channels”. Y conforme a la interpretación del Pacto de Bogota del 48 remarca México: "are expected to provide substantive evidence to demonstrate that they considered in good faith that their dispute could or could not be settled by direct negotiations through the usual diplomatic channels”

Si bien la norma del Protocolo es ambivalente, no lo sería el Pacto de Bogotá pues en ambas normas  la primera opción es cuando el Estado perjudicado considera que no habrá posibilidad de resolver el conflicto por otros medios distintos a la Corte. Es decir, no es un imperativo que un Estado ante un litigio deba acudir primero a las vías no judiciales, pues estas reglas procedimentales de solución de conflicto no son presupuestos procesales para iniciar la acción judicial ante la CIJ.  Empero, si  existe la opción de un arreglo amistoso no judicial mejor, más vale un mal acuerdo que un buen pleito judicial.

Por demás se destaca que la demanda  implica la responsabilidad del Estado por hecho ilícito, además de pedir a la Corte que establezca la inaplicación de la Convención, dado que están presente todos los elementos para impulsar esa acción, dadas las características de ese acontecimiento que implicó, incluso, lesiones personales al embajador de la sede diplomática mexicana. Ahora bien, México se reserva la oportunidad de ampliar su acción judicial, que en el marco del procedimiento, esto es posible para abrir otras opciones sobre la responsabilidad del Estado ecuatoriano.


En las sumisiones ante la Corte México señaló: 

i.juzgar y declarar que Ecuador es responsable del daño que las violaciones de sus obligaciones internacionales han causado y siguen causando a México; ii. Suspender a Ecuador como miembro de las Naciones Unidas, hasta que no emita una disculpa pública reconociendo sus violaciones de los principios y normas fundamentales del derecho internacional, para garantizar la reparación del daño moral infligido a los Estados Unidos Mexicanos y a sus nacionales afectados; iii. Juzgue y declare que, en caso de violación de los Principios establecidos en la Carta de las Naciones Unidas similares a los cometidos por Ecuador en el presente caso, la Corte es el órgano judicial apropiado para determinar la responsabilidad de un Estado, con el fin de iniciar el proceso de expulsión en virtud del artículo 6 de la Carta de las Naciones Unidas; y iv. Sentar un precedente que establezca que un Estado o nación que actúe como lo hizo Ecuador en el presente caso será finalmente expulsado de las Naciones Unidas de acuerdo con el procedimiento previsto en el artículo 6 de la Carta de las Naciones Unidas.

No vemos que la Corte vaya a tomar una decisión de ese calibre, es decir expulsar a un Estado de la Organización de las Naciones Unidas, ello todavía no ha acontecido y no parece posible que ocurra. Pero, la responsabilidad por el hecho ilícito si es factible que la establezca.

Por último y a modo de conclusión general, las acciones de los funcionarios públicos obligan la responsabilidad del Estado por los ilícitos que cometan. Las acciones o actos jurídicos de los funcionarios de alta jerarquía impulsan esa situación. Y, aunque se ha tratado de darle menor peso de involucramiento a los minors officials se trata de un asunto discutible y todo depende del tipo de acción o acto jurídico ilícito y cuanto se afecta o no a otros Estados y sus conciudadanos u organizaciones. 

Por lo pronto, un asunto que debe quedar muy bien establecido es la relación o nexo causal entre acciones y resultados bajo el conocimiento presunto de los actos jurídicos, las órdenes, instrucciones y sus vinculaciones con las jerarquías o los cargos oficiales, dado que ninguna obediencia es a ciegas; el funcionario puede darse cuenta perfectamente que ciertas y determinadas acciones ilícitas no las puede ejecutar, aun cuando exista una orden irracional e ilegal (el funcionario tiene la capacidad suficiente para valorar y apreciar la antijuridicidad de sus acciones y la de sus superiores).    Por ejemplo, si un alto oficial o funcionario público dicta una orden ilícita y esa orden es acatada por el subalterno, la responsabilidad es de ambos tanto el que dictó la orden como el que la cumplió y si ello deriva en perjuicio que califica la responsabilidad del Estado, por colusión, queda también vinculado el Estado, siempre que se evidencien los otros presupuestos para la procedencia de la responsabilidad como estatuye el artículo 4 de la Resolución AG56/83 (CDI) que establece: “Se considera hecho del Estado según el Derecho Internacional el comportamiento de todo órgano del Estado que ejerza funciones legislativas, ejecutivas y judiciales o de otra índole”. El último aspecto o de otra índole descrito en la normaes un supuesto normativo abierto (tipicidad abierta) y ello facilita ampliar el listado de opciones funcionales.

 

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https://psicologiaymente.com/reflexiones/frases-filosoficas

https://icj-cij.org/sites/default/files/case-related/194/194-20240411-app-01-00-en.pdf

https://cvc.cervantes.es/lengua/refranero/ficha.aspx?Par=59077&Lng=0#:~:text=Enunciado%3A%20M%C3%A1s%20vale%20un%20mal%20arreglo%20que%20un,por%20ser%20bastante%20costosos%20y%20de%20resultados%20inciertos.

 

 

miércoles, 15 de mayo de 2024

La responsabilidad internacional del Estado por actos de los órganos del poder público (Parte I)

 

 






Prof. Dr Carmelo Borrego[1]


“La sabiduría nos llevará. Ella resguardará nuestro coraje. Unámonos a la sabiduría y luego cumplamos con nuestro deber”

Maximilian Robespierre. Junio 1794.

 

Uno de los relevantes temas del Derecho Internacional es el de la responsabilidad del Estado en relación con los actos emanados del poder público.  Esos actos tienen la particularidad de ser lícitos en su naturaleza (los actos de los Estados para definir su comportamiento internacional bajo el cumplimiento de deberes y compromisos internacionales en su propia esencia) y los actos ilícitos. Pero los actos que ocupan especial atención son los actos ilícitos, ya en otro capítulo publicado en este mismo blog[2], se ha hecho una especial referencia a la ilicitud del Estado, ligada especialmente a las medidas coercibles unilaterales, más allá de las represalias y contramedida.

En esta oportunidad, se hará un análisis particular de aquellos actos del poder público que, en forma sui generis, pueden generar igualmente responsabilidad del Estado, más allá de los dictados por el poder ejecutivo. Se emprenderá el análisis de los actos legislativos y judiciales con especial atención a aquellos actos que pueden originar efectos perjudiciales internacionales.

Desde la perspectiva del Derecho Internacional a partir del proyecto sobre la responsabilidad ilícita del Estado de la ONU (2001) que sólo tiene carácter recomendatorio, en su artículo 4 establece: “Se considera hecho del Estado según el Derecho Internacional el comportamiento de todo órgano del Estado que ejerza funciones legislativas, ejecutivas y judiciales o de otra índole”[3].  De modo que este trabajo parte de esta tesis normativa internacional para ver con mayor detenimiento la situación particular de estos órganos del poder público.

 

De los actos legislativos

Los actos legislativos tienen una característica común y es que provienen de un órgano colegiado cuya representación se atribuye a un mandato proveniente del pueblo y que representa el poder público legislativo. Su principal función no es otra que legislar y esa actividad de legislar está definida en un corpus constitucional que le atribuye determinadas atribuciones.  Esos actos que emanan de este poder se traducen en leyes que impactan a toda la sociedad y al Estado mismo, de ahí que sea muy rigurosa su actividad, tanto en lo formal como en lo sustancial. De hecho, el mandato principal es que los órganos legislativos deben observar estrictamente el orden constitucional, que nunca pierde vigencia, salvo que sea modificada conforme a los lineamientos de la propia constitución.   Pues bien, a este órgano le toca codificar sobre la base de las materias de su competencia, es lo que se denomina la reserva legal[4]. Ningún otro poder del Estado puede usurpar el ejercicio material de esta competencia. 

Sin embargo, no corresponde en este trabajo profundizar sobre los órganos parlamentarios según los sistemas de gobierno. Empero cabe advertir que no es lo mismo un parlamento en un sistema de gobierno parlamentario que un parlamento en un Estado con gobierno presidencialista. Es notable la participación del parlamento en actos de gobiernos a través del jefe de gobierno y su gabinete (generalmente conocido como primer ministro) de corte parlamentario que en el presidencialista (el sistema presidencialista se ejerce bajo la independencia de poderes, el presidente tiene un mandato fijo y un tiempo de ejercicio[5] bajo determinadas funciones-deberes constitucionales). En ningún caso, conforme a la mayoría de las órdenes constitucionales, un solo poder público concentra todo el poder, ni siquiera en las monarquías parlamentarias[6]

De modo que la responsabilidad del Estado puede vincularse a este órgano parlamentario y, como todo acto jurídico, éste puede ser ocasionado por acción o por omisión. Hay acción cuando la voluntad (bilateral o unilateral) se dirige a realizar un hecho que crea, modifica, extingue o es resolutoria en una determinada situación e incluso una relación jurídica (que puede ser permanente o no) y, por el contrario, habrá omisión cuando el ente asume voluntariamente no hacer, se abstiene de actuar y con ello, da lugar a la extinción, modificación o creación o resuelve una situación jurídica (de igual modo permanente o no)[7].

Cuando se trata de la acción (dominio y determinación de hacer), el acto parlamentario puede afectar intereses internacionales, bien contra otros países o en contra de organizaciones, por ejemplo, leyes que violenten los acuerdos bilaterales o multilaterales. En este contexto podrían destacarse, aquellos actos parlamentarios o legislativos[8] para desconocer acuerdos comerciales previos (imponer barreras comerciales injustificadas, aranceles discriminatorios, o restricciones en violación de los acuerdos con la Organización Mundial del Comercio), afectar los convenios medioambientales, o el desconocimiento de la inviolabilidad e inmunidad diplomática tanto de personas y bienes, dar lugar a leyes discriminatorias y violatorias de derechos humanos, legislar sobre la imposición de medidas unilaterales de carácter sancionatorias en perjuicio de otro u otros Estados. Además, podría destacarse también la anexión territorial (dominación política) perteneciente a otro Estado en franco detrimento de la integridad territorial y soberanía, violentando con ello el Derecho Internacional[9].  No será un acto ilícito cuando el acto va dirigido a salvaguardar las riquezas del territorio, así por ejemplo, la resolución 3281 (12/12/1974) que en su artículo 2 instituye la soberanía plena y permanente, uso y disposición de los recursos naturales y de actividades económicas (aunque la resolución no impide el pago de indemnización conforme a las reglas internas del Estado).

En cuanto a las obligaciones internacionales de hacer, el Tribunal Permanente de Justicia Internacional, en sentencia del 21 de febrero de 1925, en el caso de intercambio de poblaciones entre Grecia y Turquía,[10]destacó: “Un Estado que ha contraído válidamente determinadas obligaciones internacionales tiene que introducir en su legislación las modificaciones obligatorias para asegurar el cumplimiento de dichos compromisos”, con lo cual se supone que el Estado y su poder público parlamentario no puede actuar en contra de ese desideratum Asimismo, el TPJI estableció en el caso Chorzow (15 de diciembre de 1933) el cumplimiento de las medidas internacionalmente lícitas e incluso por sus súbditos (el trato que debe darse a los extranjeros se determina de acuerdo con el Derecho Internacional y no tiene por qué ajustarse al derecho interno que cada Estado promulga a su libre opción)[11]

En otro asunto, no menos importante, la Corte Internacional de Justicia ha seguido en algunos casos, la posibilidad de evaluar la conducta de los parlamentos cuando respaldan la gestión del gobierno en acciones ilícitas, como el caso Nicaragua vs. EEUU 1986, donde la Corte determina la responsabilidad internacional del Estado demandado dadas las acciones ilegales del gobierno en los actos ilícitos llevados a cabo en contra de Nicaragua, incluido el respaldo parlamentario de dichas acciones.

En un caso similar puede verse en la demanda incoada por el Congo vs. Uganda (2005), en dicho asunto la Corte Internacional de Justicia determinó que se había violentado la soberanía del Congo al intervenir militarmente su territorio y saquear los recursos naturales (actos de agresión territorial), y de igual manera ello involucró los actos parlamentarios de acompañamiento a tales acciones de agresión internacional.

De modo que la jurisprudencia internacional ha destacado estos aspectos de relevancia contra el Derecho Internacional, a lo que puede agregarse la aplicación irregular de leyes fiscales, expropiación de bienes sin pago de indemnización o la requisición de bienes sin que hubiere o hubiese indemnización en acciones contra legem. Así, en el caso del laudo arbitral Ador de junio de 1922 se condenó a Francia por la aplicación de impuestos extraordinarios sobre beneficios de la guerra a ciertos ciudadanos españoles, pues constituía una violación del tratado hispano -francés de 1862[12].

Otro juicio tocante a la requisición de bienes sin indemnización es el relativo al arbitraje de octubre de 1922, donde el Tribunal Permanente de arbitraje señaló: ningún Estado puede ejercer derechos contra ciudadanos de otros Estados bajo la figura del dominio inminente sin respetar la propiedad de dichos extranjeros o sin pagar la debida indemnización fijada por un tribunal imparcial.

Además, agregase la situación particular de las expropiaciones sin indemnización; en cuyo caso, ninguna ley puede permitirse expropiar sin que se cumplan con las condiciones objetivas para ello y que luego de verificarse la situación concreta, por razones de utilidad pública y social, se ofrezca la debida compensación. Este fenómeno de la expropiación sin indemnización ya fue dado en el caso Chorzow entre Alemania vs. Polonia mencionado anteriormente, en la que Polonia procedió a expropiar la fábrica ubicada en la Alta Silesia, sin resarcimiento; sin embargo, el TPJI resaltó que dicha actuación originada en una ley polaca estaba en franco detrimento con el Convenio germano-polaco de Ginebra de 1922 y, por lo tanto, era procedente la indemnización. 

En factor de expropiación, vale citar que al Pacto de los derechos civiles y políticos debido a su elocuente postura.  Dicho Pacto (PIDCP) establece en su artículo 14 que "nadie podrá ser privado arbitrariamente de su propiedad". Esto conduce a reflexionar que, en el contexto de la expropiación de bienes de extranjeros, este principio implica que toda expropiación debe estar acorde con la ley sin iniquidades. En puridad, el Pacto reconoce la posibilidad de la expropiación de bienes de extranjeros, pero, los Estados Parte deben garantizar que se respeten los principios de legalidad, no abuso, indemnización justa y no discriminación. Estos principios protegen la propiedad como derecho para todos los ciudadanos, lo que implica en sentido lato que todos los ciudadanos de cualquier nacionalidad están en el marco de la protección sobre la propiedad.

Como bien sostiene Klabbers ningún Estado puede esconderse detrás de sus disposiciones constitucionales para eludir responsabilidades cuando los órganos del poder público actúan bajo cierto marco de independencia (International Law. Cambridge. 2006. Pág. 127).

Además, Klabbers sostiene que no existe ninguna violación jurídica internacional, si un tratado que prohíba un cierto tipo de conducta no puede establecerse la responsabilidad internacional. En tal sentido, pone el ejemplo del Estado que aplica la pena de muerte en su territorio a un extranjero, pero no se ha comprometido a suscribir ningún tratado que prohíba este tipo de sanción penal; en ese caso, dice el autor no podría calificarse la responsabilidad por hecho ilícito, dado que no existe en su fuero particular como Estado el deber de respetar algún compromiso no adquirido mediante un tratado internacional (ídem op. cit. 127).  Ciertamente, aun cuando pareciera bastante grotesco este tipo de conducta por parte del Estado, absolutamente cuestionable, pudiera existir cierta razón en el planteamiento. No obstante, universalmente se reconoce el derecho a la vida, como bien jurídico universal que rige en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la nueva generación de acciones empeñadas desde el Consejo de los Derechos Humanos de la ONU con el propósito de consolidar el resguardo de los derechos humanos con respecto a todos los miembros de la ONU, de modo que no es extraña la condena (muchas declaraciones internacionales así lo reseñan[13]) a este tipo de sanción penal y el propósito es su abrogación definitiva. Empero, un Estado que haya suscrito pactos, convenciones o tratados que protegen la vida y su integridad no pueden imponer, mediante ley, esta drástica sanción punitiva a un extranjero, pues es evidente que ha de establecerse la responsabilidad del Estado en tal sentido.

En cuanto a los actos jurídicos de omisión o de no hacer, resulta de relieve que abstenerse de actuar, cuando se tiene un deber ético y jurídico de hacerlo es de por sí una ilegalidad de parte de cualquier organismo público y sus funcionarios. Conocer de un acto ilegal que genera responsabilidad y no actuar (abstención) es sencillamente facilitar que la ilegalidad se consolide, lo que responde a un atentado contra la ética pública, sancionada incluso penalmente. Todas las leyes internas de los Estados catalogan y definen ese deber funcional y mucho más en el marco de la jerarquía funcional.

La ilegalidad por omisión en el caso del Parlamento es de la misma manera calificable internacionalmente. El Parlamento también ejerce una función contralora y todo órgano sometido a la rendición de cuenta debe actuar conforme a la legalidad y justamente el hecho de no actuar por parte del órgano contralor implica la responsabilidad. Por ejemplo, en los casos mencionados sobre acompañamiento de las acciones del ejecutivo en perjuicio de otros estados extranjeros que violenten acuerdos internacionales bien en forma bilateral o multilateral opera igualmente la posibilidad de responsabilidad. Si por ejemplo en un acto de Estado de otorgar mediante ley licencias para el mantenimiento y lanzamientos de satélites  violando la convención internacional que previene de daños provenientes de objetos espaciales (Klabbers, op.cit.pág.127), el Estado está obligado a indemnizar por los daños que ocasiona esa actividad, si el parlamento omite hacer las salvedades legales necesarias para que el órgano ejecutor efectúe esas determinadas funciones bajo la legalidad internacional, ello, del mismo modo abraza la calificación de responsabilidad.

Asimismo, es responsabilidad del Estado si su actividad parlamentaria no está a tono con los compromisos internacionales, sobre todo cuando se tiene la obligación o el deber de realizar las inserciones normativas al sistema interno de leyes. Ya el asunto señalado en párrafos anteriores sobre el intercambio de población Turquía – Grecia donde el Tribunal Permanente de Justicia Internacional (anterior a la Corte Internacional de Justicia) estableció la necesidad de que los estados ajusten o realicen las modificaciones ineludibles para asegurar los compromisos asumidos internacionalmente. En el caso de la Plataforma Continental del Mar Egeo de 1978 (Grecia v Turquía) (1978), se estableció la tesis de evitar y no frustrar los propósitos de un tratado mediante la legislación.

En otro asunto en que Argentina demanda a EEUU (1988) por la imposición de gravámenes adicionales a los productos argentinos a través de la legislación tributaria, en franca infracción de las normas GATT que impide la discriminación de productos importados, la Corte señaló que EEUU estaba obligado a revisar la legislación y abolir aquellas normas de impuestos discriminatorios y adecuar la legislación a evitar tales desencuentros con los acuerdos internacionales (GATT)[14]

Asimismo, en el ámbito interamericano la Corte de Derechos Humanos en su decisión del 2006 sobre el asunto Sawhoyamaxa vs. Paraguay ordenó a Paraguay realizar las modificaciones en su ordenamiento jurídico en un determinado plazo. Sin embargo, es un asunto pendiente o ralentizado[15].

De modo que el poder legislativo es un punto central en la actividad legislativa de un Estado que debe privilegiar las necesidades normativas en protección de los bienes jurídicos esenciales de la población. En el curso de esa actividad no debe permitirse socavar los compromisos internacionales que el Estado ha asumido válidamente en el ejercicio de su actividad como sujeto internacional. De ahí que debe responder no sólo al escenario interno frente a los otros poderes públicos y los ciudadanos, sino también en el ámbito internacional, obvio no se trata de responsabilidad directa, sino que los actos ilícitos son atribuidos al Estado y por lo tanto, éste responde ante los demás Estados u Organizaciones.

De los actos judiciales generadores de responsabilidad internacional

Al igual que los actos del parlamento, la actuación del poder judicial queda igualmente comprometida, aunque en muchas regiones y especialmente en América se les ha dado una determinada prerrogativa frente a otros actos del poder público (con o sin razón es un asunto que sigue en discusión)[16].

La conformación del poder judicial parte del hecho de que sus integrantes, en la mayoría de los Estados son de nombramientos derivados del poder legislativo. Claro, en diversas constituciones se impulsa la tesis de la independencia y la imparcialidad jurisdiccional (el régimen constitucional así lo establece), lo que pareciera es una potestad superior, por la capacidad que tiene este órgano de anular o validar actos del poder público, y conocer en general de las acciones judiciales que puedan ser presentadas (demandas) tanto por los particulares o por las instituciones públicas, incluso puede ocurrir que un particular ataque un acto de la administración pública por nulidad debido a la trasgresión de la legalidad. 

A los efectos del ámbito internacional es obvio que todo extranjero puede asistirse del poder judicial para que se dirima alguna controversia en que tenga interés, esa posibilidad suele ser como demandante o demandado, imputado o acusado en materia penal particularmente. Es decir, que el régimen procesal no discrimina y no puede hacerlo, pues todo ciudadano mantiene su status ante la Ley y el sistema de justicia en general tiene el deber de proveer adecuadamente soluciones jurídicas; pero, en estos particulares casos, los acuerdos y compromisos también juegan un papel relevante, incluso el poder judicial puede asistirse de reglas de cooperación con otras naciones para cumplir con sus fines, para ello, los acuerdos internacionales que dan determinadas normas orientadoras (principios) del comportamiento procesal en materia de pruebas y otros actos[17]

De igual manera, en cuanto al Derecho Internacional Privado, cuyo régimen internacional persigue la uniformidad de reglas aplicables por todos los Estados en cumplimiento de las convenciones internacionales que rigen la materia. Entre otras cuestiones debe destacarse: A) las normas de competencia judicial (obligaciones del poder judicial sobre la aplicabilidad de la ley a extranjeros o incidentes del mismo orden). B) Reconocimiento de las decisiones judiciales y laudos arbitrales extranjeros (reconocer y ejecutar las decisiones de instancias judiciales extranjeras). C) limitantes de las leyes nacionales (se regula la limitación de los países en aplicar sus leyes fuera de sus fronteras).

La responsabilidad del Estado basado en la actuación del poder judicial se puede identificar en algunas hipótesis que podrían representar un determinado patrón, por ejemplo:  

A)     la primera tesis en que se puede dar una manifestación concreta de responsabilidad internacional del Estado es por denegación de justicia de los tribunales. Esto es que, por alguna razón no justificable, el ciudadano extranjero no puede acceder a la jurisdicción local para que sus reclamaciones sean conocidas y resueltas judicialmente. 

a.     En este sentido puede citarse algunos casos tales como la demanda por denegación de justicia en la masacre de Srebrenica de 1995 (Bosnia Herzegovina vs. Serbia y Montenegro), la Corte Internacional de Justicia no determinó la violación de la convención contra el genocidio, pero sí ordenó a Serbia cooperar activamente con Bosnia garantizar el acceso a la justicia y la reparación de las víctimas de crímenes atroces (2007).

b.    En el ya mencionado caso de Chorzow (Alemania vs. Polonia) de 1927, el TPJI determina que Polonia violentó las obligaciones internacionales al no proveer un recurso judicial efectivo en relación con la expropiación de la Fábrica de Chorzow.

c.     Igualmente, en el caso de los nacionales polacos en el Estado libre de Dantzig (ciudad Estado autónoma bajo control de la Sociedad de Naciones). La situación trataba sobre la violación a la libertad de expresión, asociación y derecho a un juicio justo. El tribunal Permanente de Justicia internacional determinó que se había violado los derechos de los nacionales polacos y debían tener protección a sus derechos conforme al Derecho Internacional.

d.     Asimismo, el caso Corfú Channel (Reino Unido vs. Albania) 1949, la Corte Internacional de Justicia resolvió sobre los daños ocasionados a buques británicos en el Estrecho del mismo nombre. Sin concebir un amparo judicial al respecto.

e.     Además, en el caso Barcelona Traction, Light and Power Company (Bélgica vs España) 1970 la CIJ considera la responsabilidad del Estado español por actos de afectación a la empresa Belga.

f.       

B)      Otros tipos de actuaciones judiciales capaces de violentar un estándar en materia de justicia.

a.     Negativa o retrasos injustificados para dictar sentencia.

b.     Retrasos o retardos procesales injustificados para entorpecer la administración de justicia a un ciudadano extranjero u organización.

c.     La condena y premura de juicio en detrimento de ciudadano extranjero realizado por comisiones judiciales ad hoc o tribunales excepcionales.

d.     La falta de ejecución de sentencias judiciales dictadas a favor de un extranjero.

e.     El dictado de una sentencia manifiestamente injusta (interpretación errónea de la ley o fallos con animadversión en contra del extranjero). Por ejemplo, el caso Avena (México vs. EEUU). Dicho caso se produjo por la violación de los derechos consulares de los ciudadanos mexicanos, al no permitirse apoyo consular y garantizar así una asistencia letrada adecuada. La CIJ determinó la violación de tales derechos consulares, por lo que debía revisarse y reconsiderar los casos planteados. Igual ha acontecido en la Corte Interamericana de derechos humanos en varios casos, como sería la masacre de el Mozote en 1981, donde cientos de personas fueron asesinadas por fuerzas militares salvadoreñas. En este caso, la pasividad judicial se hizo patente y no hubo condena a los responsables de tales crímenes. 

f.      Además, no se puede anteponer que entre relaciones entre Estados se pretenda invocar las previsiones internas de un Estado frente a otro. En tal sentido, el asunto sobre las comunidades greco-búlgaras 1930. Dado el desacuerdo entre ambas naciones con respecto a las minorías que vivían en la región fronteriza entre ambos países.  

g.     En un caso aplicable al supuesto anterior, se encuentra asunto de la Electrónica Sicula (Italia vs. EEUU) 1989. La CIJ determinó que el hecho de que un acto haya sido conforme al derecho interno no necesariamente implica compatibilidad con el Derecho Internacional. La Corte concluyó que el acto de la Comisión de Inversiones Extranjeras de EEUU no era compatible con las obligaciones internacionales en virtud del tratado de inversiones entre Italia y EEUU. Además: Lo que constituye un quebrantamiento de un tratado puede ser lícito en el Derecho interno y lo que es ilícito en derecho interno no entraña violación de una norma convencional internacional. No necesariamente un acto arbitrario e irrazonable puede ser calificado de la misma manera en Derecho Internacional.

Desde otra perspectiva, el Estado no podría ser responsable cuando en el ejercicio de su jurisdicción, los errores judiciales podrían estar vinculados a un ejercicio no intencionado de dañar o perjudicar la condición del ciudadano extranjero. En tal sentido, la buena fe en el cumplimiento de las actividades judiciales puede ser un interesante supuesto para relevar la responsabilidad del Estado. Por ello, normalmente en materia judicial el agotamiento de todos los recursos es básico para establecer si se ha dispuesto de un recurso judicial adecuado para resolver los reclamos de las personas, especialmente lo extranjeros en territorio de otro Estado. Se presume entonces que el principio de la independencia judicial es clave en este tipo de coyuntura, además este principio aporta un componente importante y es que la legislación interna sólo es y debe ser interpretada por los tribunales del país a que corresponda. Existe algunos casos que pueden citarse: 

§  En el caso Lotus 1927, ante la detención y enjuiciamiento del capitán del barco turco Mustafa Kemal, Francia ejerció jurisdicción penal para acusar y enjuiciar al referido capitán por el homicidio de una persona cometido en alta mar. Turquía argumentó que Francia no podía ejercer su jurisdicción en ese espacio marítimo y, por lo tanto, el Estado francés carecía de jurisdicción. Llegado el asunto ante el TPJI, decidió el Tribunal que Francia ejercía plenamente la jurisdicción, y en tal sentido, cualquier Estado puede juzgar a personas por un delito cometido en esos espacios abiertos. En este caso, a pesar de que el tema se relaciona con un ejercicio judicial aparentemente incompetente, se definió que todo delito en alta mar puede estar sometido a la jurisdicción del que ejerce la primera instancia de investigación. En la sentencia de septiembre de 1927 se dice: “el hecho de que las autoridades judiciales hayan cometido un error en la elección de la disposición legal aplicable al caso y compatible con el Derecho Internacional, afecta únicamente al Derecho interno y sólo puede interesar al Derecho Internacional, en la medida en tanto se haya quebrantado una norma convencional”. Ciertamente acá la idea coincide con el caso, ya establecido en párrafos previos sobre el cumplimiento efectivo del compromiso internacional representado en un Tratado.

§  En el caso particular de arbitraje conocido como asunto Salem[18] en que se establece: “ un extranjero ha de reconocer que le es aplicable la forma de administración de justicia propio del país en que ha fijado su residencia, aun cuando esa actividad judicial pueda ser distinta o imperfecta”, siempre que exista una actuación de buena fe y atención debida a los compromisos internacionales.

En conclusión, el compromiso de los estados es tener en su seno un poder judicial que cumpla con las exigencias internacionales para que el ejercicio de la jurisdicción pueda ejercerse de manera imparcial con evidentes señales de independencia de los demás poderes público y bajo la regla general de un proceso justo (debido proceso). Un poder judicial deja de serlo cuando existe un alto cuestionamiento internacional sobre su proceder. Estos principios que suelen ser una perogrullada, sin embargo, no lo es tanto cuando el poder judicial pasa a ser el objetivo constante de las críticas sustentadas que ponen en duda su ejercicio o funciones en pro de la justicia. En todo caso, siempre es relevante la evaluación de cada caso, pues, como bien se dijo en el caso de la Electrónica Sicula S.p.A (CIJ 1989) las perspectivas de actuación judicial en el Derecho interno no necesariamente son compatibles con el Derecho Internacional y viceversa. De ahí que se establezca la lógica distinción y profundidad en el análisis para evitar confusiones adversas a un desiderátum adecuado en materia de responsabilidad internacional por actos del poder judicial.

En otro número posterior se continuará con el análisis de los actos del poder ejecutivo y además se hará una referencia a los actos de los particulares, en el marco de la responsabilidad del Estado por actos ilícitos del poder público.



[2] https://www.dipcasosinternacionales.org/2021/06/las-medidas-extorsivas-normas.html

[3] Resolución AG56/83 (CDI).

[4] En pocas palabras sólo a través de una ley se pueden tocar determinadas materias. Por lo tanto, la reserva legal es la garantía de seguridad jurídica y responde a la legitimidad de las normas así dictadas en un sistema parlamentario democrático.  Por ejemplo, en materia penal o fiscal la competencia la ejerce plenamente el poder legislativo, es decir, sólo por ley se definen los tópicos relevantes de estas disciplinas jurídicas. Igualmente pueden converger otros asuntos como el campo laboral y de seguridad social y los derechos fundamentales que no pueden ser afectados en ningún caso, pero que el legislativo debe evaluar con suficiente certeza y esmero para afectar tales derechos (libertad de expresión, libertad de asociación, igualdad ante la ley, libertad individual y la vida, entre otros). Podría abarcarse aspectos del Derecho administrativo como la organización y el funcionamiento de la administración pública y los procedimientos administrativos para evaluar e impugnar los actos administrativos emanados de la administración pública.

[5] Este puede ejercer funciones atinentes a la promulgación de leyes, vetar la legislación, ejercer funciones militares como autoridad única jerárquica y ejercer la representación diplomática del Estado. Los otros poderes coadyuban y ejercen control evitando así la concentración de poder en un solo órgano.

[6] En las monarquías parlamentarias el jefe de Estado (monarca) es un ente hereditario, ejerce un papel simbólico y en realidad realiza funciones ceremoniales y validadoras de leyes y determinadas certificaciones, funciona como figura de unidad nacional y de estabilidad. En el ejercicio del poder ejecutivo (actos de gobierno, políticas públicas y decisiones ejecutivas) descansa en el primer ministro y el gabinete son responsables ante el parlamento y representan al país internacionalmente (especialmente el primer ministro).

[7] Esta descripción responde a un concepto bastante arraigado en el conocimiento jurídico y reconocido en todas las disciplinas atinentes al Derecho.

[8] Ha de hacerse la distinción entre actos políticos y actos parlamentarios, los actos políticos pueden estar vinculados a decisiones que podrían afectar la seguridad y el orden, pueden afectar al conjunto del Estado, o mantener el poder. Se dice de la posible afectación de bienes o derechos individuales. En este último caso, la tendencia es no dar cabida a la excepción del control judicial de estos actos.  Los actos parlamentarios van más ligado a la función de legislar y organizar el Estado y las políticas públicas en el mismo sentido de la legislación. Aunque normalmente se atribuye al Poder ejecutivo los actos políticos, no obstante, parece no existir una línea cerrada en ese sentido.

[9] Podrían citarse los casos de Alemania contra Polonia en la segunda guerra mundial o Italia que ocupó y controló varios territorios al norte de África, incluida la región Tripolitana, que formaba parte de lo que se conocía como la Libia italiana.

[10] El intercambio fue la solución ofrecida por el tratado de Lausana de 1923, para aliviar las tensiones entre ambos países debido a la guerra de independencia de Turquía. El tribunal emitió una serie de decisiones dando así los primeros antecedentes sobre el tema de los desplazamientos de población y en la protección de las minorías.

[11] Este particular caso se refiere a la toma por parte de Polonia de la Fábrica de Chorzow, que, si bien el tratado de Versalles de 1919 entregaba la Alta Silesia a Polonia correspondiente a Alemania, Polonia fue más allá y se hizo de la Fábrica. Alemania demanda ante la TPJI y el tribunal ordenó la indemnización a favor de Alemania.

[12] Esta controversia surge por el impuesto extraordinario aplicada a la compañía de tabacos de Filipinas, con sede en Barcelona. La compañía tenía muchas actividades en Francia. La empresa argumentaba que no era procedente dichos impuestos y el gobierno francés discrepaba de esa versión de la empresa española. El asunto fue llevado a arbitraje y el árbitro suizo Ador dictaminó que el impuesto violaba los acuerdos fiscales existentes entre Francia y España. De ahí surgen valiosos principios de la cuestión tributaria y su interpretación.

[13] En la Unión Europea ha existido el pronunciamiento de condena a la pena de muerte, así como su abolición. En la ONU se ha establecido el Día mundial contra la pena de muerte que se celebra el 10 de octubre de cada año para promover su abolición.

[14] De igual opinion Klabbers: “Likewise, it is possible to bring a complaint under GATT/WTO law against a state for causing economic damage, even without applicable rules being violated, as long as benefits under the trading regime are at stake”(2006:127).

[15] Los casos conocidos por esta Corte al igual que en Europa se circunscribe a la situación de violación de los derechos humanos en el país demandado por sus nacionales o extranjeros residentes, no se trata de demanda de otro Estado lesionado.

[16] En párrafos previos se ha señalado que ningún poder público se yuxtapone a otro, existe un deber de cooperación entre poderes, pero cada uno en el marco de sus funciones delimitadas en el orden constitucional.

[17] Sobre el tema es importante el seguimiento de aquellas convenciones sobre ayuda mutua en materia penal o civil. Estas convenciones pueden ser bilaterales o multilaterales. Todos los países siguen una determinada dinámica en materia procesal de cooperación entre Estados, la requisitoria, la comisión, la rogatoria, súplica, entre otras. En materia penal internacional destaca el sistema jurisdiccional de la Corte Penal Internacional, cuyo Estatuto de funcionamiento contiene normas especiales de cooperación y ayuda (entreayuda judicial), lo que facilita la consecución de las pruebas y la conducción de los órganos y medios de prueba al proceso que se siga, amén de facilitar la conducción de las personas acusadas. Otro tanto sería la extradición cuyo perfil normativo descansa en las convenciones o tratados bilaterales o multilaterales sobre extradición, donde su normativa es exigente en cuanto a los posibles casos de admisibilidad y procedencia. Muchos países tienen restricciones importantes, por ejemplo: la doble incriminación, legalidad internacional basada en los tratados, no extradición por motivos políticos, el deber de preservar el debido proceso, en algunos países se prohíbe la extradición de los nacionales, no así de los extranjeros residentes.

[18] Arbitraje entre Egipto y Estados Unidos, reclamación por expropiación, sentencia del 8 de junio de 1932. 

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